Bankrot-help.ru

Консультация Юристов
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правовой ликбез: совместное завещание

Субъектами совместного завещания могут быть только супруги. Такое завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания его недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Практика таких завещаний, по наблюдениям доцента СПбГУ Наталии Рассказовой, стала сразу же востребованной по сравнению с наследственными договорами – супруги начали удостоверять такие документы у нотариусов.

Практику совместного завещания регулируют:

  • специальные нормы о совместном завещании, имеющие приоритет перед общими (статьи 1118, 1123-1129, 1131 и 1140.1 ГК РФ);
  • общие нормы о завещании и наследовании;
  • общие положения ГК РФ (в части, не регулируемой нормами о наследовании).

Последние нормы применяются, если не противоречат существу завещания как сделки на случай смерти. Оговорка сделана не «для галочки», отмечает Наталия Рассказова: не все правила, рассчитанные на сделки между живыми, могут быть применены к завещаниям.

«Например, завещано здание одному наследнику, а земля под зданием – другому. Если бы речь шла о договоре купли-продажи, то отчуждение здания от земельного участка было бы невозможно. По завещанию такое наследование возможно. Иное дело, что подобное условие в завещании потом создаст наследникам проблемы», – объясняет юрист.

Условия создания совместного завещания:

  • субъектами завещания могут выступать только супруги;
  • такое завещание может быть совершено только в открытой форме путем удостоверения его нотариусом (иные способы составления, которые применимы к традиционному завещанию, в данном случае недопустимы);
  • обязательно присутствие обоих супругов на процедуре удостоверения завещания (статья 1125 ГК РФ);
  • к супругам применяется норма о завещателе (необходима полная дееспособность).

В силу статьи 1125 ГК РФ при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Наталия Рассказова отмечает, что здесь возникает важный вопрос: как быть, если таковое желание высказано только одним из супругов, – требуется ли в подобном случае согласие второго субъекта на присутствие свидетеля?

«Здесь конкурируют два права: одно – это желание совершить завещание в присутствии свидетеля, и второе – это право на сохранение тайны завещания. Возникает вопрос, какое право должно быть приоритетным? Думаю, большинство согласится – тайна завещания имеет большее значение для завещателя. Если на присутствие свидетеля не согласен второй супруг, необходимо достигать соглашения по этому поводу», – отмечает Наталия Рассказова.

Дарение

Начнём, как и в первой части, с дарения. Казалось бы, какие риски могут быть у сторон при дарении? А вот какие. Эта сделка безвозмездная. Одаряемый ничего не отдал дарителю взамен, получив квартиру (или дом, участок, долю в праве), и по-человечески рад этому. Но и расторгнуть договор дарения проще, ведь даритель ничего не должен отдать назад при расторжении. Когда возможно расторжение договора дарения?

Основанием для неисполнения запланированного договора дарения может быть наступление каких-либо значительных негативных событий в жизни дарителя ещё до заключения договора. Что-то такое, что требует от него крупных материальных расходов, которые он мог бы получить путём продажи недвижимости, которую желал подарить.

По-человечески это понятно. Даритель планировал отдать одаряемому своё самое дорогое имущество, помочь и облагодетельствовать. Но теперь ему самому нужна помощь, тут уж не до подарков.

Основанием расторжения заключённого договора дарения может стать поведение одаряемого. Если он, после заключения договора, «совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения» то даритель вправе обратиться в суд для расторжения договора. Есть и иные основания для расторжения договора дарения, они перечислены в статье 578 ГК РФ.

В случае, если даритель проживает в подаренной квартире, он сохраняет пожизненное право пользования этой квартирой, и это всегда специально оговаривается в договоре дарения.

Коротко про случаи, когда под видом дарения на самом деле происходит купля-продажа. Например, один человек как бы дарит квартиру другому человеку (в том числе и родственнику), но тот другой на самом деле выплачивает за квартиру некую сумму, но тайно. Почему тайно? Например, чтобы другие родственники не знали. Есть и другие достаточно распространённые причины таких действий. Нам сейчас это и не важно, почему так происходит. Но делать так неразумно.

Такая сделка является «притворной», т.е. маскирующей другую сделку, состоявшуюся в реальности – куплю-продажу. Она может быть расторгнута, как притворная. Она может быть расторгнута и просто в силу расторжимости любой сделки. И здесь наиболее уязвимо положение одаряемого. Что он получит назад при расторжении, особенно, если передача денег от него к дарителю никак документально не подтверждалась?

Читать еще:  Завещание на квартиру плюсы и минусы

Завещание

Распространенный способ оформления отношений по поводу наследуемого имущества. Основным минусом является стоимость оформления прав наследника при вступлении в наследство, которая составляет 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тыс. руб. для близких родственников, и 0,6%, но не более 1 млн руб. для других наследников.

Для оформления завещания потребуются дополнительные платы за различные услуги. В Москве в 2020 году оформление завещания у нотариуса составляет 2,4 тыс. руб., совместного завещания супругов — 3,9 тыс. руб. Госпошлина за завещание — 100 руб. Возможно, потребуются дополнительные средства на оплату услуг нотариуса или юриста за составление текста и консультации. Они разнятся в зависимости от регионов и компаний, тарифы на услуги нотариусов в Москве устанавливаются Московской городской нотариальной палатой, поясняет юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Виктория Большакова. Точную стоимость допуслуг можно узнать на сайте нотариальной палаты региона.

«Некоторые категории граждан освобождены от уплаты госпошлины либо уплачивают ее в размере 50% нотариальных действий. Размер госпошлины не зависит от способа вступления в наследство, но самый надежный — это наследование по завещанию», — говорит Нагоева.

В то же время этот способ отличается нестабильностью и отсутствием гарантий для наследника, поскольку с учетом настроения наследодателя завещание может быть в любой момент отозвано либо выдано другое завещание, которое автоматически отменяет предыдущее, считает Шевченко. Кроме того, по его словам, завещание не распространяется на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве, к числу которых относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные (в том числе пенсионеры) близкие родственники наследодателя.

Завещание отменяется

В последнее время на Украине все чаще прибегают к составлению завещания для определения наследников. Таким образом, граждане выражают свою волю относительно дальнейшего распоряжения их имуществом. Однако на практике достаточно распространены случаи, когда завещание составлено с нарушением законодательства и не соответствует действительной воле завещателя. В связи с этим актуальным представляется вопрос относительно оснований обжалования завещания и его отмены.

Так, статьей 1257 Гражданского кодекса (ГК) Украины установлено, что завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, являются ничтожными. Кроме этого, по иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воли. Рассмотрим подробнее условия, при которых завещание может быть признано судом ничтожным либо недействительным.

Все дело в форме

В соответствии с частью 2 статьи 215 ГК Украины недействительной является сделка, если ее недействительность установлена законом (ничтожная сделка). В этом случае признание такой сделки недействительной судом не требуется.

То есть, теоретически, завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, не должно выполняться, и наследование должно осуществляться по закону. Но поскольку завещание как односторонняя сделка имеет особую форму и специфический порядок удостоверения, то нотариусы не всегда самостоятельно могут определить, является ли такое завещание ничтожным и подлежит ли оно исполнению, поэтому возникает необходимость обращения в суд.

При этом необходимо отметить, что на Украине лишь недавно сложилась последовательная практика относительно возможности признания завещания ничтожным. Так, согласно пункту 17 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 года «О судебной практике в делах о наследовании», завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения в соответствии с частью 1 статьи 1257 ГК Украины, является ничтожным. Поэтому на основании статьи 215 ГК Украины признание такого завещания недействительным судом не требуется.

Однако по содержанию пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 6 ноября 2009 года «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными» (Постановление № 9) требование об установлении ничтожности сделки подлежит рассмотрению в случае наличия соответствующего спора. Такой иск может предъявляться отдельно, без применения последствий недействительности ничтожной сделки. В таком случае в резолютивной части судебного решения суд указывает о ничтожности сделки либо об отказе в этом.

Составить по порядку

Как указывалось выше, основанием для признания завещания ничтожным является нарушение требований относительно его формы и удостоверения. Требования к форме содержатся в статье 1247 ГК Украины. Так, завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления. Оно должно быть подписано лично завещателем и при этом удостоверяться нотариусом либо другими должностными, служебными лицами.

Читать еще:  Наследование приватизированной квартиры без завещания

Также глава 85 ГК Украины содержит ряд норм относительно порядка удостоверения завещания, например, относительно порядка удостоверения завещания нотариусами, должностными и служебными лицами, удостоверения завещания при свидетелях и секретного завещания.

Именно нарушение ­вышеуказанных требований является основанием для признания завещания ничтожным. Ана­логичная правовая позиция ­изложена в решении Верховного Суда Укра­ины от 23 февраля 2011 года по делу № 6‑3216св10.

Отдельно стоит обратить внимание, что, согласно пункту 14 Постановления № 9, судам необходимо учитывать, что не допускается признание действительным завещания, которое является ничтожным в связи с нарушением требований относительно его формы и порядка удостоверения. В этом случае судам следует применять статью 1257 ГК Украины, поскольку нормы главы 85 ГК Украины не предусматривают возможности признания завещания действительным.

Воля завещателя под охраной

Согласно части 2 статьи 1257 ГК Укра­ины, по иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воли. Что касается данной нормы, то тут необходимо применить аналогию закона, а именно часть 4 статьи 1254 ГК Украины, в которой идет речь о возможности возобновления преды­дущего завещания. В случае признания последнего завещания недействительным сила предыдущего завещания возобновляется лишь в случае применения статей 225 и 231 ГК Украины.

То есть законодатель предусмотрел, что именно в этих случаях волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле, поэтому и принимается во внимание предыдущее завещание. Такими случаями являются составление завещания завещателем под действием насилия (статья 231 ГК Украины), а также если завещатель в момент составления завещания не осознавал значения своих действий и/или не мог управлять ими (статья 225 ГК Украины).

Судебная статистика за предыдущие годы указывает, что подавляющее большинство требований в делах о признании завещания недействительным основывается именно на том, что завещатель в момент составления завещания не осознавал значения своих действий и/или не мог управлять ими. В соответствии с абзацем 3 пункта 16 Постановления № 9 при рассмотрении таких дел суд, согласно статье 145 Гражданского процессуального кодекса Украины, по ходатайству хотя бы одной из сторон обязан назначить посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна сделать вывод о состоянии лица именно в момент составления завещания.

Учитывая судебную практику рассмотрения указанных дел, можно сказать, что экспертиза является ключевым фактором при принятии судом решения о признании либо непризнании завещания недействительным.

Следует также помнить о том, что завещание может быть признано недействительным в полном объеме либо в какой-то части.

Подводя итоги всего вышеизложенного, обращаем внимание, что в случае необходимости отмены завещания надо правильно определить основания для его отмены и выбрать соответствующий способ защиты нарушенного права: подавать исковое заявления о признании завещания ничтожным либо о признании его недействительным.

ВРОНСКАЯ Анна — ­управляющий партнер ЮФ «Вронский, Вронская и Парт­неры», г. Киев

Мнение

Все доказательства в цене

Андрей СЕЛИВОНЧИК,
юрист судебного департамента АО «АФ «АКТИО»

Следует помнить, что законодательство разделяет ничтожные и оспариваемые сделки. Так, завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения (часть 1 статьи 1257 ГК Украины), является ничтожным, поэтому признание такого завещания недействительным судом не требуется (статья 215 ГК Украины). В судебном же порядке недействительным может быть признано завещание, если волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле (часть 2 статьи 1257 ГК Украины). При этом заключение о том, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле, суд делает, основываясь на доказательствах, свидетельствующих о внутреннем, психическом состоянии в момент составления завещания. Заключение экспертизы в таком деле будет являться одним из основных доказательств, хотя не стоит пренебрегать и другими доказательствами, которые могут иметь косвенное значение для установления того, мог ли завещатель в момент совершения сделки понимать значение своих действий и руководить ими.

Инструкция по оформлению завещательного документа

Весь алгоритм составления завещания и его подписания регулирован нормами кодекса федеральных законов РФ. Две главные составляющие при оформлении такого документа – это составление наследодателем текста и заверение завещания лицом, имеющим на это полномочия.

Для того, чтобы документ был действительным, а также имел юридическую силу при его оформлении придерживаются определенных правил:

  1. Устанавливают особу наследодателя и его дееспособность, определяют адекватность человека.
  2. Акт о добровольном волеизъявлении передать наследство собственноручно составляет наследодатель в письменном виде. Делать это можно как в нотариальной конторе, так и при необходимости в другом месте (тюрьма, больница, на дому). Во втором случае при составлении документа должен присутствовать нотариус или другие должностные лица, имеющие право визировать завещание.
  3. После упорядочения текста наследодатель подписывает составленный документ.
  4. Заверяет документ нотариус или уполномоченное на такое действие лицо.
  5. Непосредственно на завещании ставится дата и прописывается место его составления. При закрытом завещании дата и место оформления записываются на конверте.
  6. Данные о завещании вносят в реестр.
Читать еще:  Основным видом завещания является

Как составить завещание, расскажет это видео:

Завещательное распоряжение

Самостоятельный вид завещания касательно средств составляется на бланке установленной формы в банковском учреждении. Этот документ является разрешительным актом, предусматривающим передачу вкладов наследодателя одному или нескольким лицам.

Наследование по закону

Наследство без завещания, то есть, не прописанное в тексте завещания, наследуется в общем порядке. Имуществу, наследуемому по закону, относятся материальные и нематериальные блага усопшего, находящиеся в его пользовании на момент смерти. Наследственная масса может быть вообще не описана в завещании, либо может быть описана частично.

Кто имеет право на наследство?

Основанием для получения доли имущества наследодателя служит родственная связь.

Наследники разделены законом на семь очередей. Каждая очередь вправе наследовать имущество покойного после предыдущей.

  • К первой очереди относятся муж/жена наследодателя и родные/усыновленные дети.
  • Вторая очередь: братья/сестры, деды/бабки. Вторая очередь призывается к наследованию, если не осталось в живых наследников первой очереди, если те отказались от имущества, если все они признаны недостойными. Сестры и братья могут иметь с усопшим только одного кровного родственника (мать или отца).
  • Третья очередь: сестры/братья одного из родителей усопшего. Призываются к наследованию в тех же случаях, что и вторая очередь.
  • Четвертая: отцы и матери дедов/бабок наследодателя.
  • Пятая: дочери и сыновья племянниц/племянников наследодателя.
  • Шестая: сыновья/дочери двоюродных внуков/внучек.
  • Седьмая: отчим/мачеха, пасынок/падчерица.

Также на наследство претендуют по праву представления. Право представления – возможность родственника по нисходящей линии получить наследство, причитающееся его матери или отцу. Следовательно, право на имущество получают внуки усопшего, племянники и двоюродные братья/сестры наследодателя.

Порядок вступления в наследство по закону

Для получения в пользование движимости и недвижимости, гражданин должен подтвердить свое родство с наследодателем. После открытия дела о наследовании (дело открывается в день смерти наследодателя) претенденты имеют 180 дней для вступления в наследство. За это время необходимо предоставить юристу подтверждающие степень родства документы.

Документы, подтверждающие родство

  • Свидетельства о рождении и смерти;
  • Справки о смене имени;
  • Свидетельство об усыновлении и вступлении в брак;
  • Прочие подобные бумаги.

Если наследник потерял документы, он восстанавливает их через органы ЗАГС. Для этого необходимо составить обращение в ЗАГСы районов, в которых предположительно могут находиться сведения. В случае если копии актовых записей не сохранились, ЗАГС выдаст отказ в письменной форме. Бумага потребуется для обращения в суд.

Заявление в суд

Подавать заявление в суд наследник имеет право только в случае отказа органов ЗАГС. Составить обращение поможет юрист. К тексту необходимо приложить копии документов (паспорт и прочее) и доказательства родства. Ими могут являться:

  • Переписка родственников;
  • Общие фото;
  • Выписки из паспортов о детях;
  • Данные из домовых книг и журналов ЖКХ;
  • Почтовые отправления от наследодателя на имя наследника и т.д.

Отказ от наследования по закону

В течение полугода со дня открытия наследства от него можно отказаться. Для этого юристу по месту открытия дела пишется заявление об отказе. Обращение пишется в свободной форме, однако в тексте указываются следующие сведения:

  • Адрес и название нотариальной конторы, которая ведет дело о наследовании;
  • Личные данные наследника;
  • Имущество, от которого отказывается заявитель;
  • Дата и подпись наследника.

Оформление наследства и его получение – долгая утомительная процедура. Мы надеемся, что в этой статье вы нашли ответы на вопросы о наследственном праве Российской Федерации. Если вам требуется дополнительная информация или практическая помощь, обратитесь к профессиональным юристам.

Признание завещания недействительным

Причинами могут послужить следующие факты:

  1. не соблюдена форма завещания;
  2. не составлено лично наследодателем (имеются доказательства невозможности этого действия — преклонный возраст, нездоровое состояние психики);
  3. в документе имеются предписания, противоречащие закону;
  4. не соблюдена свобода волеизъявления (наследодатель волен распоряжаться своим имуществом так, как именно он этого хочет);
  5. не соблюдена тайна завещания, повлекшая преднамеренное искажение желаний покойного;
  6. в момент оформления завещатель считался недееспособным;
  7. отсутствие свидетеля при оформлении документа (только в случаях, когда закон этого требует);
  8. если документ составлен представителем, а не лично наследодателем.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector